福州勞動糾紛律師 – 福州律師網(wǎng) http://www.iicpindia.com Fri, 12 Sep 2025 08:04:16 +0000 zh-CN hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.5.16 福州律師分享:解除勞動合同補償金基數(shù),如何計算? http://www.iicpindia.com/?p=12458 Tue, 18 Jun 2024 02:06:14 +0000 http://www.iicpindia.com/?p=12458 解除勞動合同時,如存在用人單位應當向勞動者支付經(jīng)濟補償?shù)那樾危?jīng)濟補償標準應按勞動者在本單位工作的年限,每滿一年支付一個月工資的標準向勞動者支付。然而,有些用人單位利用優(yōu)勢地位,在磋商離職階段就通過各種手段惡意降薪,試圖降低解除勞動合同補償金基數(shù)。且看法院如何維護勞動者合法權(quán)益。

基本案情

陳某于2010年入職某房產(chǎn)公司。2021年2月,雙方簽訂無固定期限的勞動合同,載明陳某正常工作時間的工資標準為每月5579元。

2021年1月至2022年9月期間,房產(chǎn)公司向陳某發(fā)放的工資,除基本工資每月5579元外,還有月度績效、工齡費、交通費、通訊費、年終獎金等相對固定項目。其中,房產(chǎn)公司于2021年1月至2022年5月期間每月發(fā)放回籠獎金約5000元(2022年6月后未發(fā)放),于2022年1月向陳某發(fā)放2021年年終獎金109110元,于2023年1月向陳某發(fā)放2022年年終獎金10887元。

2022年6月起,房產(chǎn)公司以“業(yè)務(wù)外包”為由與陳某協(xié)商解除勞動合同,建議陳某將勞動關(guān)系轉(zhuǎn)至外包公司。2022年9月23日的談話中,房產(chǎn)公司要求按照2021年10月至2022年9月期間的平均工資確定補償金標準。

陳某表示,同意協(xié)商解除勞動合同,但要求以2021年2月至2022年1月期間平均工資確定解除勞動合同補償金標準。

2022年10月起,房產(chǎn)公司停發(fā)陳某月度績效、交通費等相對固定項目報酬,僅向陳某發(fā)放基本工資每月5579元。

2023年4月28日,陳某以房產(chǎn)公司未及時足額支付勞動報酬為由,被迫提出解除勞動合同。經(jīng)勞動仲裁處理,雙方仍無法達成一致,陳某遂起訴要求房產(chǎn)公司支付經(jīng)濟補償金375631元。

房產(chǎn)公司認為,經(jīng)濟補償金應以陳某離職前十二個月的平均工資為基數(shù),故其僅需支付經(jīng)濟補償金221518元。

裁判結(jié)果
廣州市海珠區(qū)人民法院一審判決:房產(chǎn)公司向陳某支付經(jīng)濟補償金375631元。

房產(chǎn)公司不服,提起上訴。

廣州市中級人民法院二審判決:駁回上訴,維持原判。

法官說法
廣州市海珠區(qū)人民法院??董廣緒
在2022年9月23日的談話中,雙方均同意協(xié)商解除勞動合同,且主張的經(jīng)濟補償金標準差距不大。在此情況下,房產(chǎn)公司負有明確答復是否同意陳某所提方案的義務(wù),其既未明確表態(tài),亦未行使勞動合同法第四十條賦予的單方解除勞動合同的權(quán)利,而是從次月起停發(fā)月度績效等相對固定項目報酬,僅發(fā)放固定工資5579元,導致陳某的實際收入顯著減少,其惡意拖延磋商迫使陳某提出解除勞動關(guān)系的意圖非常明顯。房產(chǎn)公司自2022年6月起停發(fā)“回籠獎”,意味著即使補發(fā)相對固定的月度績效等項目,陳某工資僅因“回籠獎”停發(fā)即下降5000元/月左右,故陳某的經(jīng)濟補償金基數(shù)將隨著時間的推移而降低,房產(chǎn)公司則因此獲益。考慮到陳某2021年年終獎為10萬余元,而2022年年終獎金僅1萬余元,則其經(jīng)濟補償金基數(shù)下降的幅度更加顯著。如允許房產(chǎn)公司以惡意拖延磋商的方式,實現(xiàn)以明顯低于原標準的基數(shù)支付解除勞動合同補償金的目的,則意味著其能從自己的違法不誠信行為中獲利,極易形成不好的示范效應。

綜合上述因素,法院認為,涉案解除勞動合同關(guān)系補償金不應以陳某離職前十二個月(即2022年4月至2023年3月)的平均工資為基數(shù),而應以房產(chǎn)公司惡意拖延磋商前十二個月(即2021年10月至2022年9月)的平均工資為基數(shù)。

法官提醒,用人單位應嚴守誠信原則,努力構(gòu)建和諧的勞資關(guān)系,不得濫用優(yōu)勢地位。如勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化,致使勞動合同無法履行,用人單位應依照《中華人民共和國勞動合同法》第四十條的規(guī)定解決,不要妄圖通過惡意拖延磋商的方式實現(xiàn)以明顯低于原標準的基數(shù)支付解除勞動合同補償金的目的。勞動者如遇案涉情況,可及時向用人單位發(fā)出被迫解除勞動通知,并通過合法途徑維護自身合法權(quán)益。
來源:廣州市中級人民法院
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福州律師分享:符合特定條件時“師徒”關(guān)系應當認定為勞動關(guān)系 http://www.iicpindia.com/?p=11924 Mon, 15 Apr 2024 07:48:53 +0000 http://www.iicpindia.com/?p=11924
【案件焦點】

黃某與健康理療公司之間是否建立事實勞動關(guān)系。

【案情】

健康理療公司于2018年12月27日成立,法定代表人石某系健康理療公司某專利的發(fā)明人。2019年5月13日,石某在微信群中發(fā)布招聘廣告為健康理療公司招聘技師。黃某于2019年6月進入健康理療公司,與石某師徒相稱,接受其技術(shù)培訓并按規(guī)定的技術(shù)標準為顧客提供保健調(diào)理服務(wù)。2019年6月26日至10月28日期間,黃某根據(jù)石某的要求在微信群中匯報統(tǒng)計每日服務(wù)顧客的情況,總計兩百余次。石某多次在微信中要求黃某服務(wù)好顧客,于2019年7月20日通過微信指示黃某到分店當?shù)觊L,于2019年7月底至8月通過微信指示黃某買材料、裝修店面、付工錢。2019年8月17日至2019年10月底,黃某多次向石某發(fā)送微信信息,要求石某結(jié)算工資,石某隨即向黃某微信轉(zhuǎn)賬1000至2500元不等。2019年11月15日,石某通過戶名為“健康理療公司”的支付寶賬戶向黃某轉(zhuǎn)賬5330元并備注“工資”。上述款項合計14830元。健康理療公司與黃某未簽訂書面勞動合同,未為黃某辦理社會保險手續(xù),未繳納社會保險費。

2019年12月2日,黃某作為申請人,以健康理療公司作為被申請人,向思明區(qū)勞動仲裁委申請仲裁。健康理療公司于12月19日提出仲裁反請求。仲裁庭審中,健康理療公司陳述,石某向黃某發(fā)放的補貼有做到健康理療公司的財務(wù)賬目中。思明區(qū)勞動仲裁委于2020年2月17日作出廈思勞人仲案字[2020]第7號裁決。黃某主張該裁決書部分事實認定錯誤,故提起本案訴訟,訴請判令健康理療公司支付加班工資。健康理療公司主張其系中醫(yī)理療技術(shù)培訓基地,黃某與石某之間為學徒關(guān)系,訴請判決健康理療公司與黃某之間不存在勞動關(guān)系,無需支付基本工資差額、職務(wù)補貼、未簽訂書面勞動合同的二倍工資差額以及經(jīng)濟補償金,并判令黃某支付學費。

【裁判】

福建省廈門市思明區(qū)人民法院經(jīng)審理認為:首先,黃某根據(jù)石某的安排,長期按規(guī)定標準為顧客提供保健服務(wù)、進行門店裝修、買材料、付工錢等,并根據(jù)要求接受培訓、匯報統(tǒng)計服務(wù)客戶情況等,石某存在對黃某進行管理并安排工作內(nèi)容的事實。其次,黃某服務(wù)顧客、裝修門店均在健康理療公司分支機構(gòu)所在地,黃某承擔管理分店的職責,石某將向黃某支付的款項計入公司的財務(wù)賬目且其中一筆轉(zhuǎn)賬備注“工資”,即石某系以健康理療公司法定代表人的名義對黃某進行管理,并發(fā)放勞動報酬。再者,健康理療公司為合法成立的有限責任公司,具備用工主體資格,黃某的主要工作內(nèi)容——為顧客提供保健調(diào)理服務(wù),屬于健康理療公司經(jīng)營范圍。故健康理療公司與黃某之間符合原勞動和社會保障部《關(guān)于確立勞動關(guān)系有關(guān)事項的通知》第一條規(guī)定的情形,雙方建立事實勞動關(guān)系,應遵守勞動法律法規(guī)規(guī)定。

一審法院判決:確認黃某與健康理療公司于2019年6月21日至2019年11月27日期間存在勞動關(guān)系,于2019年11月28日解除勞動關(guān)系;健康理療公司應于本判決生效之日起七日內(nèi)向黃某支付基本工資差額9337.38元、職務(wù)補貼1954.02元、未訂立書面勞動合同的二倍工資差額19720元、解除勞動關(guān)系的經(jīng)濟補償金2331元、法定節(jié)假日加班工資1929.1元,并出具解除勞動關(guān)系證明;駁回黃某的其他訴訟請求;駁回健康理療公司的訴訟請求。

宣判后,健康理療公司提起上訴。

福建省廈門市中級人民法院經(jīng)審理認為:一審判決認定健康理療公司與黃某之間已建立事實勞動關(guān)系,并無不當。石某與黃某雖以師徒相稱,但雙方并未建立培訓合同關(guān)系。石某作為健康理療公司法定代表人對黃某進行管理,指派工作任務(wù)、發(fā)放勞動報酬等,健康理療公司又系提供保健調(diào)理服務(wù),對工作人員有一定調(diào)理技能的要求,在此情況下,石某作為法定代表人及技術(shù)帶頭人,對黃某存在一定的技術(shù)培訓與交流,高度蓋然屬于工作業(yè)務(wù)培訓范圍,不足以證實雙方之間是培訓合同關(guān)系。健康理療公司主張石某與黃某之間系師徒關(guān)系,并以此為由主張其與黃某不存在勞動關(guān)系,缺乏事實和法律依據(jù)。

二審法院判決:駁回上訴,維持原判。

?【法官后語】

案涉糾紛發(fā)生于我國傳統(tǒng)中醫(yī)理療行業(yè),黃某與健康理療公司未訂立書面勞動合同,與法定代表人石某以“師徒”相稱并接受其技術(shù)培訓。為保護傳統(tǒng)技藝傳承發(fā)展,在具有“拜師學藝”文化傳統(tǒng)的行業(yè),應審慎認定“師徒”關(guān)系成立事實勞動關(guān)系。本案例依照原勞動和社會保障部《關(guān)于確立勞動關(guān)系有關(guān)事項的通知》第一條規(guī)定,全面審查黃某與健康理療公司的主體資格、隸屬關(guān)系、業(yè)務(wù)范圍。但該規(guī)定較為籠統(tǒng),在判定“師徒”關(guān)系是否為勞動關(guān)系時,還應重點從管理強度、勞動性質(zhì)、勞動強度、勞動報酬等方面認定黃某與健康理療公司已實際形成高度隸屬關(guān)系、具備勞動關(guān)系的本質(zhì)特征,從而依法認定雙方成立事實勞動關(guān)系。本案例切實保護了勞動者的合法權(quán)益,有利于引導從事民間傳統(tǒng)技藝的用人單位依法訂立勞動合同、建立勞動關(guān)系,有序開展職業(yè)培訓與教學傳承。

一、勞動者受用人單位一定強度的管理。

用人單位對勞動者的管理表現(xiàn)為勞動規(guī)章制度的適用以及直接的管理和支配。一些規(guī)模較小的用人單位不一定有規(guī)范的、成文的勞動規(guī)章制度,但勞動者仍應遵守不成文的管理規(guī)定,應綜合考察勞動者受用人單位管理的實際情況。本案中,黃某需要按照規(guī)定的技術(shù)標準和時長向顧客提供服務(wù),在公司微信群中匯報統(tǒng)計每日服務(wù)顧客的情況,接受培訓并分享心得等,可見黃某實際遵守公司相關(guān)管理規(guī)范。日常工作中,黃某受“師父”石某的直接管理與支配,而石某時任公司法定代表人,有權(quán)代表公司對員工進行直接管理。同時,用人單位對勞動者的管理不能過于松散無序,而應達到一定的管理強度。隨著網(wǎng)絡(luò)社交的普及,許多用人單位借助微信等社交軟件進行日常管理,聊天記錄等證據(jù)可以輔助判斷管理的強度。本案中,黃某長期在健康理療公司的微信群中匯報每日工作情況,石某多次通過微信要求黃某服務(wù)好顧客并指示黃某完成具體工作。綜合考察上述匯報、指示的頻率與次數(shù),可見健康理療公司對黃某的勞動管理已達到一定強度。此外,合理的職業(yè)培訓是勞動管理的應有范疇。健康理療公司安排黃某從事的保健調(diào)理服務(wù)對專業(yè)技能有較高的要求,為使黃某的勞動達到公司要求的技術(shù)標準,法定代表人及技術(shù)帶頭人石某對黃某進行培訓,是勞動管理的應有之義,與成立勞動關(guān)系并無沖突。

二、勞動者受用人單位安排從事一定強度的勞動。

勞動者在用人單位管理下從事的勞動應當達到一定的頻次與強度,區(qū)別于以學習培訓為目的的實操練習。本案中,黃某在健康理療公司的管理下,作為技師長期、高頻為顧客提供保健服務(wù),四個月內(nèi)在微信群中統(tǒng)計匯報的服務(wù)次數(shù)即高達兩百余次,此外還按照石某的指示實際從事門店裝修、買材料、付工錢等勞動,甚至作為“店長”管理分店。黃某受健康理療公司安排所從事的勞動顯然已達到較高的頻次與強度,遠超過為學習技術(shù)而練習實操的必要頻次,黃某所承擔的其他工作亦明顯超出技術(shù)培訓的合理范疇。

三、勞動者領(lǐng)取用人單位發(fā)放的勞動報酬。

實踐中,用人單位發(fā)放勞動報酬的形式未必嚴格符合財務(wù)規(guī)范,對于并非自公司賬戶直接發(fā)放的勞動報酬,應當結(jié)合公司賬目等財務(wù)記錄,考察款項是否實際由用人單位發(fā)放。本案中,黃某多次向法定代表人石某催討工資,石某向黃某發(fā)放了一定的勞動報酬并曾在轉(zhuǎn)賬時備注“工資”。健康理療公司自認石某向黃某發(fā)放的“補貼”計入公司財務(wù)賬目。黃某實際領(lǐng)取健康理療公司發(fā)放的勞動報酬,與健康理療公司形成經(jīng)濟上的隸屬關(guān)系。

綜上,黃某與健康理療公司實際形成高度隸屬關(guān)系,具備勞動關(guān)系的本質(zhì)屬性,同時,雙方均具備法定主體資格,黃某的勞動是健康理療公司業(yè)務(wù)的組成部分。故黃某與石某雖名為“師徒”,黃某與健康理療公司建立事實勞動關(guān)系。

來源:廈門市思明區(qū)法院

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福州律師推薦:公司規(guī)定離職者不予發(fā)放業(yè)務(wù)提成,有效嗎? http://www.iicpindia.com/?p=11581 Mon, 04 Mar 2024 07:29:31 +0000 http://www.iicpindia.com/?p=11581 法院:該規(guī)定限制了勞動者獲得報酬的權(quán)利,無效

公司發(fā)放提成、獎金逐漸成為眾多“打工人”討論的熱門話題。然而在實踐中,“云里霧里”的績效分配制度、離職不發(fā)提成的“霸王條款”、五花八門的獎金計算方式……導致用人單位與勞動者之間的糾紛屢見不鮮。近日,北京市房山區(qū)人民法院審結(jié)一起勞動爭議案件,經(jīng)審理,最終支持了勞動者要求用人單位支付提成的訴訟請求。

張某在某公司擔任項目經(jīng)理。在職期間,張某先后負責兩個項目的招商業(yè)務(wù)。在第二個項目招商時,由于張某工作失誤導致雙方產(chǎn)生糾紛,最終張某與公司解除勞動關(guān)系。后張某訴至法院,要求公司支付第一個項目的風險質(zhì)保金5000元。

庭審中,張某稱第一個項目的招商工作已全部完成,公司理應支付該項目的風險質(zhì)保金。對此,公司明確表示不同意支付,認為風險質(zhì)保金屬于公司依照規(guī)章制度給予張某的一項考核性獎勵,應當嚴格依據(jù)公司規(guī)章制度及考核標準發(fā)放,而公司制度明確規(guī)定對于離職人員不予發(fā)放獎勵。

房山區(qū)法院經(jīng)審理查明,該公司《業(yè)務(wù)提成及績效管理方案》規(guī)定:“獎勵分配比例:風險質(zhì)保金為每單業(yè)務(wù)預留的業(yè)務(wù)風險保證金,在年終統(tǒng)一申報兌現(xiàn),若招商項目人員離職,業(yè)績獎勵歸入商業(yè)管理事業(yè)部團隊基金。”招商人員業(yè)務(wù)提成分配明細顯示,張某第一個項目的風險質(zhì)保金為5000元。

法院認為,風險質(zhì)保金屬于業(yè)務(wù)提成,被告主張依據(jù)其內(nèi)部規(guī)定離職不再予以發(fā)放,該規(guī)定限制了勞動者獲得勞動報酬的權(quán)利,不能直接據(jù)此作為不支付風險質(zhì)保金的處理依據(jù)。此外,張某主張的風險質(zhì)保金系針對第一個項目,而張某系因第二個項目工作事宜與公司發(fā)生糾紛進而導致雙方勞動關(guān)系解除,故公司以張某離職作為不再發(fā)放第一個項目風險質(zhì)保金的理由并不充分。

最終,法院對張某要求公司支付風險質(zhì)保金5000元的訴訟請求予以支持。

(王嘉璇)

?■法官提示?

判斷用人單位規(guī)章制度是否合法需具備三個要件:規(guī)章制度的內(nèi)容合法、經(jīng)過民主程序、經(jīng)過公示程序。只有當以上三個要素全部滿足,規(guī)章制度才具備內(nèi)容和程序上的合法性。本案中,涉案公司規(guī)章制度中的內(nèi)容違反了法律的相關(guān)規(guī)定。

根據(jù)勞動合同法第二十六條第二款規(guī)定,用人單位免除自己的法定責任、排除勞動者權(quán)利的約定無效。業(yè)務(wù)提成系勞動報酬的組成部分,用人單位按約向勞動者及時足額支付勞動報酬,是用人單位的法定義務(wù)。本案中,公司方制定的規(guī)章制度中約定勞動者離職不予發(fā)放業(yè)務(wù)提成,實際上是用人單位免除自己的責任、排除勞動者權(quán)利的約定,與勞動法中用人單位不得克扣或者無故拖欠勞動者工資的規(guī)定相沖突。

只要勞動者按照勞動合同為用人單位盡了勞動義務(wù),就應該享有獲得勞動報酬的權(quán)利。用人單位以明顯不合理的約定限制勞動者依法取得勞動報酬的權(quán)利,亦違背了民法典規(guī)定的誠實信用、公序良俗原則。故該項約定無效,用人單位不得以此為由拒絕向勞動者支付業(yè)務(wù)提成。

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來源:人民法院報

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蔡思斌律師接受福建電視臺“調(diào)解有一套”國慶特別節(jié)目專訪—勞動者受傷,權(quán)益該如何保障? http://www.iicpindia.com/?p=10250 Thu, 13 Oct 2022 03:13:37 +0000 http://www.iicpindia.com/?p=10250 圖片1

 

 

 

就業(yè)是民生之本,每一份工作的背后都連接著一個家庭的幸福,隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展,就業(yè)人數(shù)亦在不斷增加,勞動者在工作者受傷的情況也時有發(fā)生。福建電視臺綜合頻道《調(diào)解有一套》欄目組時常會遇到各類勞動者在受傷后的求助。為此,今年國慶期間,《調(diào)解有一套》欄目推出了“調(diào)解有法“特別節(jié)目—“勞動者受傷,權(quán)益該如何保障”。為了向廣大觀眾更加專業(yè)的科普法律知識,節(jié)目組特別邀請了福州律師蔡思斌做客該節(jié)目。

圖片2

節(jié)目過程中,福州律師蔡思斌根據(jù)《調(diào)解有一套》欄目組錄制的真實案例,針對“員工在試用期期間受傷,公司是否應當承擔責任?”“員工應如何申請認定工傷?”“員工如何證明勞動關(guān)系?”等諸多勞動者在受傷后常見的法律問題進行了深入淺出的講解,為廣大電視觀眾普及了勞動權(quán)益保障法律知識,深受觀眾好評。

圖片3視頻鏈接:http://share1.fjtv.net/appdown/download.html

 

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勞動關(guān)系賠償責任的歸責原則與舉證責任分配 ——北京三中院判決李某訴金海能國際機電設(shè)備(北京)有限公司勞動爭議案||福州律師網(wǎng)專業(yè)福州勞動律師分享 http://www.iicpindia.com/?p=4070 Fri, 27 Oct 2017 03:19:37 +0000 http://www.iicpindia.com/?p=4070 勞動關(guān)系賠償責任的歸責原則與舉證責任分配||福州律師網(wǎng)專業(yè)福州勞動律師分享

? ? 裁判要旨

用人單位與勞動者解除勞動關(guān)系后,未在法律規(guī)定期限內(nèi)出具解除勞動關(guān)系證明應承擔賠償責任,歸責時應采用過錯原則,由用人單位與勞動者根據(jù)各自的過錯承擔相應的后果。(勞動糾紛福州律師提示)

【案情】

2007年11月,李某入職金海能國際機電設(shè)備(北京)有限公司(以下簡稱金海能公司)。2014年8月,雙方的勞動關(guān)系解除。李某于2015年1月獲得北京瑞慶誠華咨詢有限公司(以下簡稱瑞慶公司)的錄用通知書,但因金海能公司未向其出具離職證明、未辦理社保轉(zhuǎn)移手續(xù)而未能向瑞慶公司提供完整資料,瑞慶公司在7月前多次向其催要,李某未予正面回答,最終其未至瑞慶公司上班。2015年6月18日李某向北京市海淀區(qū)人力資源和社會保障局勞動監(jiān)察科投訴金海能公司未向其出具解除勞動合同證明。8月,李某取走金海能公司為其出具的離職證明。

2015年6月18日,李某向北京市海淀區(qū)勞動人事爭議仲裁委員會申請仲裁,要求金海能公司支付2014年9月至12月間的工資等各項費用共計28000元,被決定不予受理其請求。李某對仲裁決定不服,故訴至法院。

【裁判】

北京市通州區(qū)法院經(jīng)審理后認為,李某未能證明金海能公司未出具離職證明、未辦理社會保險的轉(zhuǎn)移手續(xù)造成其工資損失,判決駁回李某全部訴訟請求。

李某不服,提起上訴。北京市三中院經(jīng)審理認為,金海能公司未舉證證明其曾向李某送達離職證明并在15日內(nèi)辦理相關(guān)手續(xù),導致李某無法入職瑞慶公司,金海能公司應對李某因此造成的經(jīng)濟損失承擔賠償責任;但李某在明知瑞慶公司要求其限期內(nèi)提供離職證明,時隔5個月后才要求金海能公司開具離職證明,亦有一定過錯。判決撤銷一審判決,改判金海能公司賠償李某18000元。

【評析】

根據(jù)勞動合同法第五十條、第八十九條之規(guī)定,用人單位應當在解除勞動合同時出具解除勞動合同的證明,未出具書面證明給勞動者造成損害的應當承擔賠償責任。但在審判實踐中,由于法條規(guī)定不夠細化,導致審理實務(wù)中仍存在一定的難度。

1.因未出具解除勞動合同導致賠償責任糾紛中勞動者的舉證困境

首先,勞動者難以證明解除勞動合同書面證明未出具的原因。出具解除勞動合同書面證明的義務(wù)人應為用人單位,但在實踐中,勞動者難以舉證證明其已向用人單位主張權(quán)利、解除勞動合同書面證明確系用人單位自始未出具。

其次,勞動者難以證明解除勞動合同書面證明未出具與損害后果之間的因果關(guān)系。勞動者對用人單位過錯與其無法就業(yè)之間有直接的因果關(guān)系負有舉證責任。訴訟過程中,勞動者提交的證據(jù)材料雖能說明其再就業(yè)失敗,但不能證明其就業(yè)機會的喪失系由用人單位未出具解除勞動合同書面證明直接導致。

最后,勞動者難以證明解除勞動合同書面證明未出具所造成的具體損失數(shù)額。勞動者對解除勞動合同書面證明未出具所造成經(jīng)濟損失的具體數(shù)額負有舉證責任,但勞動者通常難以就其所主張損失數(shù)額的計算標準與時間跨度提供充分證據(jù)進行證明。

2.因未出具解除勞動合同書面證明導致賠償責任的歸責原則及舉證責任分配

筆者認為,未出具解除勞動合同書面證明的賠償責任歸責原則應采用過錯原則。用人單位與勞動者應根據(jù)各自的過錯承擔相應的后果,但在舉證行為上應當有所區(qū)分。

關(guān)于未出具解除勞動合同書面證明原因的舉證,作為出具解除勞動合同書面證明的義務(wù)人,若用人單位未能舉證證明其曾與勞動者聯(lián)系或直接送達過該證明,則應當對勞動者因此造成的經(jīng)濟損失承擔賠償責任,若用人單位已窮盡可知手段送達,勞動者怠于領(lǐng)取致擴大損失的,其應對損失后果自行承擔責任。

關(guān)于因果關(guān)系的舉證,因勞動者與原用人單位存在糾紛、與新用人單位地位不對等,法院應當對其初步提交的證據(jù)材料進行審查,引導當事人進行舉證,必要時可依職權(quán)調(diào)取證據(jù),如勞動者已向勞動監(jiān)察部門投訴舉報的,可調(diào)取相關(guān)材料進行審查。

關(guān)于損失數(shù)額的舉證,若勞動者無法舉證證明經(jīng)濟損失的具體數(shù)額,可按照上年度在崗職工平均工資標準計算損失,期限則應當依據(jù)雙方的過錯程度進行確定。

在本案中,因金海能公司未能舉證其在李某離職后向其開具了離職證明,且經(jīng)法院調(diào)查瑞慶公司確因李某不能提交離職證明而無法接收,但瑞慶公司亦表示李某在雙方商議過程中態(tài)度懈怠,該單位再三向李某催要完整入職材料而李某未予明確回應。李某亦未舉證其曾向金海能公司索要離職證明,且在瑞慶公司要求提交離職證明后五個月后才向勞動監(jiān)察大隊投訴,怠于行使權(quán)利,有損失擴大之嫌。

金海能公司因未開具離職證明而導致李某經(jīng)濟受損而進行賠償,李某亦有怠于行使權(quán)利致?lián)p失擴大的情形,且李某亦未充分舉證證明其損失的具體金額,綜合雙方過錯情形,法院判令金海能公司向李某進行賠償,但對其主張的金額予以酌減。

本案案號:(2015)朝民初字第43811號,(2016)京03民終972號

——北京三中院判決李某訴金海能國際機電設(shè)備(北京)有限公司勞動爭議案

案例編寫人:北京市第三中級人民法院??劉??棟

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公司高管微信群中散布老板謠言遭解雇,法院認定公司無需支付賠償金||福州律師網(wǎng)福州律師分享 http://www.iicpindia.com/?p=3888 Thu, 12 Oct 2017 08:56:52 +0000 http://www.iicpindia.com/?p=3888 公司高管微信群中散布老板謠言遭解雇,法院認定公司無需支付賠償金

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本報訊??公司高管李先生因在微信群里罵老板被公司開除。圍繞解雇行為是否符合法律規(guī)定,李先生與公司先后經(jīng)歷勞動仲裁和法院訴訟。近日,上海市浦東新區(qū)人民法院作出一審判決,認定該解雇行為合法,公司無須支付違法解除勞動合同賠償金。

李先生是一名“80后”,自2015年9月就職于上海自貿(mào)區(qū)內(nèi)一家信息科技有限公司,并擔任市場營銷總監(jiān)。李先生與該公司簽有三年的勞動合同,約定實行不定時工作制,基本工資3500元每月,績效工資21500元每月。

2016年3月22日,李先生在由公司銷售人員組成的微信群中發(fā)出“hello各位,我要離開公司了,老板洗錢、騙錢,工資大概只能發(fā)到4月,大家早做準備吧”“賬上錢已經(jīng)不夠了,哈哈,今天才看過”“老劉(該公司老板)什么樣的人大家都清楚,哈哈,他洗錢套現(xiàn)”等。

3月27日,該公司出具解除勞動合同通知書,因李先生散播謠言等行為已嚴重違反公司規(guī)章制度,故解除與李先生的勞動合同。

李先生否認在微信群中發(fā)表過上述言論,認為公司解除勞動合同是惡意裁員,進而向浦東新區(qū)勞動人事爭議仲裁委員會申請仲裁,要求該公司支付違法解除勞動合同賠償金5萬元。仲裁委員會以公司未提供充分證據(jù)證明系爭言論系李先生所發(fā)為由,裁決該公司支付李先生違法解除勞動合同賠償金35634元。

該公司不服裁決,向浦東法院提起訴訟。法庭上,該公司拿出視頻、經(jīng)過公證的微信聊天記錄以及該公司老板劉先生使用公證處固定電話撥打給5名同事的通話錄音等證據(jù)。

李先生辯稱,其未在微信群中發(fā)表過上述言論,自己多年來一直使用其他微信號,未使用過視頻中顯示的微信號。5名同事僅是礙于情面,隨聲附和劉先生。為此,李先生向法庭提供了其中4名通話人的文字說明。

法院審理后認為,通話錄音證據(jù)顯示,有多位同事確認李先生在微信群中發(fā)過上述信息。視頻證據(jù)顯示,微信群中發(fā)表上述言論的微信號對應的名字為李先生,在該信息之前,有人與該微信號聊天時以“李總”相稱;微信聊天記錄顯示,有人發(fā)給劉先生一張微信群聊天截屏,該截屏內(nèi)容與前述視頻中的內(nèi)容相同。

李先生雖否認使用過該微信號,但并未提供其在2016年3月前使用過其他微信號的證據(jù)。李先生提供的證據(jù)僅為4名同事的書面證言,在證明力上弱于該公司提供的公證文書;從該公司提供的證據(jù)來看,4人并非隨聲附和,而是清晰地陳述了相關(guān)內(nèi)容。綜合上述情況,法院采納原告公司的主張,認定李先生在微信群中發(fā)表過前述言論。

李先生未舉證證明公司老板劉先生存在“洗錢套現(xiàn)”等行為,前述言論應認定為謠言。其在微信群中散布謠言,挑撥公司與員工間的關(guān)系,違反了該公司員工手冊的規(guī)定,公司據(jù)此解除雙方勞動合同并無不當,故該公司無需支付賠償金。

(田思倩)

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